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《湘潭大学》 2007年
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论事后受贿行为的定性

伍艺  
【摘要】: 无论我国1979年刑法,还是1997年刑法,都没有“事后受贿”的概念。而在国外刑法中,除了日本、韩国等少数几个国家外,也鲜有关于“事后受贿”的规定。在日本、韩国等国刑法中,“事后受贿”有着确定的内涵,它是指,公务人员任职期间利用手中之权为他人办事,离职之后收受他人好处的行为。但是,从历史上考察,我国在唐朝时就已经有关于这类行为的规定,只不过那时被称为“事后受财”。 在我国刑法学界,掀起对“事后受贿”的讨论肇始于1997年案发,2000年宣判的“陈晓受贿案”。但学者们提出了“事后受贿”和“事后受财”两个概念。而实际上,两者之间并没有实质的区别。“事后受贿”是一类行为的总称,在实践中,它往往有不同的表现形式,但可以归纳为以下四种类型:事前有约定的在职“事后受贿”、事前有约定的职后“事后受贿”、事前无约定的在职“事后受贿”和事前无约定的职后“事后受贿”。 对于“事后受贿”能否构成受贿罪,学者们进行了广泛讨论,但至今仍然没有达成统一的认识,肯定说、否定说以及区分不同情形说似有“三足鼎立”之势。但它们都承认事前有约定的“事后受贿”构成受贿罪,而且,相关的司法解释也明确了事前有约定的职后“事后受贿”构成受贿罪。争议之处只在于事前无约定的“事后受贿”上,尤其是对于事前无约定的职后“事后受贿”。而事实上,无论是哪种形式的“事后受贿”,事前有约定的在职“事后受贿”也好事前无约定的职后“事后受贿”也罢,事前无约定的在职“事后受贿”也好事前有约定的职后“事后受贿”也罢,都构成受贿罪。因为,“事后受贿”并不以事前有“约定”为前提,有没有事前关于贿赂的约定都具有成立受贿罪的主观故意,而且它们都符合受贿罪“权钱交易”的本质特征,都出卖了国家工作人员职务行为的廉洁性。 尽管国外刑法关于受贿罪“罪刑系列”的规定值得借鉴,但由于我国现行刑法对任何形式的“事后受贿”都能加以规制,在我国刑法中就没有必要像日本、韩国或者我国台湾地区那样将“约定(期约)”作为独立于“索取”和“非法收受”之外的受贿行为方式。也更无必要将事前无约定的职后“事后受贿”作为独立的罪名加以规定。
【学位授予单位】:湘潭大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:D924.392

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